什么是侵权?
知识产权赋予创作者在广泛的智力和创造性活动中使用其创作的专有权。 制作假冒或盗版作品,或未经许可使用作品或商标的行为都属于侵权行为。 对于此类侵权行为,可以禁止使用创作或商标,并要求赔偿损失。
什么是仿冒和盗版?
假冒产品是指侵犯专利权、实用新型权、外观设计权或商标权的产品。 例如,印有模仿知名品牌标志的箱包。
盗版是指侵犯版权和邻接权的产品。 例如,未经版权持有者许可而复制并销售的动画或游戏软件。
什么是专利侵权?
专利权是自专利申请之日起 20 年期限内的工作权(目的是排除个人或家庭使用)。 专利权是自专利申请之日起 20 年内,在业务过程中专门使用专利发明(不包括个人或家庭使用)的权利。
这里的 “工作 “是指:(1) 在发明一种物品(包括程序等)的情况下,生产该物品。 (2) 在发明方法的情况下,指使用该方法的行为;以及 (3) 在发明生产一事物的方法的情况下,指使用该方法的行为加上使用由该方法生产的事物的行为、 (4) 在发明生产某物的方法的情况下,转让等行为,出口或进口或要约转让等行为。
因此,如果第三方在未经专利权人授权的情况下,在经营过程中使用专利发明,则构成对专利权的侵犯。 但是,阻碍专利方法的工作或破坏专利发明等行为,即使可能违反其他法律法规,如民法上的侵权行为,也不构成对专利权的侵犯。
判断行为是否构成侵犯专利权
在确定专利是否被侵犯时,有必要界定专利发明的保护范围。 如果专利发明的保护范围不明确,第三方就无法预测哪些行为会构成专利侵权,法律的稳定性就会受到影响。 因此,专利发明的保护范围是根据提交专利申请时向专利局局长提交的申请所附的权利要求(”权利要求书”)来确定的。 原则上,专利发明的保护范围是根据专利申请时提交给专利局局长的权利要求书(”权利要求书”)的描述来确定的,并受到权利要求书措辞的限制。
专利发明由权利要求书中描述的构成要素(具体说明发明的必要组成部分)组成。 因此,专利侵权要成立,标的产品或方法必须满足所有构成要件,如果侵权行为缺乏专利发明的任何构成要件,则专利侵权不成立。 标的产品是否构成专利侵权取决于对措辞的解释(”字面侵权”)。 侵权 “一词被定义为 “侵犯专利权”。 原则上,这是专利侵权的规则。
但是,如果严格解释权利要求的措辞,就可能轻易避免侵犯专利权,专利发明也可能得不到充分保护。 例如,即使权利要求的措辞指的是当时还没有人造橡胶的天然橡胶,但如果说现在用人造橡胶代替天然橡胶就不构成对专利权的侵犯,这对专利权的保护往往是不够的。 因此,即使权利要求中描述的组合物中有与标的产品等不同的部分,但如果这些不同的部分不是专利发明的必要部分,并且如果用标的产品等中的部分替换这些不同的部分可以实现专利发明的目的,并且满足某些要求,则可以认为标的产品 标的产品被解释为等同于权利要求中描述的配置,因此属于专利发明的技术范围。
即使在不满足所有构成要求的情况下,例如在专利产品的一个组件的情况下,如果不对初步或协助和教唆的工作行为(例如制造或销售仅用于工作专利发明的东西的行为)进行检查,专利权的保护也可能不充分。 因此,这种初步或协助行为被视为侵犯专利权。
什么是商标侵权?
商标权人应在注册成立后十年内(但期限可延长) 自商标注册成立之日起 10 年内(但该期限可以续展),商标权人享有在与商标注册申请有关的商标所涉及的商品或服务(”指定商品 “或 “指定服务”)上使用注册商标的专有权。 就商标注册申请所涉商标的商品或服务(”指定商品 “或 “指定服务”)使用注册商标的权利是排他性的。 因此,在与注册商标相同的指定商品或指定服务上使用注册商标的行为属于侵犯商标权的行为。 此外,在与指定商品或指定服务相同或相似的商品或服务上使用与注册商标相似的商标,或在与指定商品或指定服务相似的商品或服务上使用注册商标的行为,也被视为侵权行为。
此外,直接侵权的初步行为,如为实现商标权的保护而持有带有类似商标的指定商品包装以进行转让,也被视为构成侵权。
确定商标权是否被侵犯
在与指定商品或指定服务相似的商品或服务上使用注册商标或与注册商标相似的商标也被视为侵犯商标权,所以在大多数情况下,商标或商品或服务的相似性是确定商标权是否被侵犯的一个问题。
判断商品和服务是否相似的依据是,当商标附着在商品或服务上时,是否会产生来源混淆,同时要考虑到交易的实际情况。 在一些法院案件中,”楼房销售 “指定服务与 “公寓销售 “产品之间的相似性得到了认可。
此外,商标的外观(”外观”)和读法(”读法”)也是判断商标近似或不近似的重要因素。 商标的读法(”指定) 总体印象(”概念”)。 除了审查商标外观(”外观”)和总体印象(”概念”)的相似性外,法院还将考虑交易的实际情况,并根据贸易商和消费者在购买商品时通常会注意的程度,判断总体上是否存在混淆来源的风险。被裁定外观近似的例子包括:一个由 “制糖 “字样和一个小孩及蚂蚁做小工作的图形组成的注册商标,被裁定与一个由 “日糖协制糖茶 “字样和一个类似图形组成的商标近似。在其他案件中,”SCIENCE DIET”(科学饮食)和 “SUNACE DIET”(尚思饮食)商标被认为在发音上相似。概念近似的例子还包括竖写的 “Yumeji “商标,该商标被认定与 “Takehisa Yumeji “商标近似。即使在外观、名称和概念不近似的情况下,根据具体的交易情况,有时也会认定这些标准的整体近似性,整体观察显示,附着在头皮生发产品上的 “Korin Mori “与指定商品为化妆品的 “Great Forest “等近似。 在某些案件中,法院认为
什么是侵犯外观设计权?
外观设计权的持有人自外观设计申请提交之日起 25 年内,可以专有地使用已注册的外观设计或与其相似的外观设计。 因此,第三方可以在经营过程中(不包括个人或家庭使用)侵犯注册外观设计或与其相似的外观设计,即使该第三方没有得到外观设计所有人的授权。 生产或销售注册外观设计或与注册外观设计相似的外观设计构成对外观设计权的侵犯。
确定是否发生侵犯外观设计权的行为注册外观设计的内容是申请说明和随外观设计注册申请提交的图样。 然而,由于外观设计权的范围不仅包括已注册的外观设计,还包括与之相类似的外观设计,因此在判定是否发生了侵犯外观设计权的行为时,外观设计是否类似就成了一个问题。在判定外观设计相似与否时,首先要确定:(1) 两件外观设计的整体和具体构成;(2) 两件外观设计的基本部分(创造物的特征部分、物品使用时经常出现的部分等),然后对两件外观设计进行比较。 (4) 如果两件外观设计的基本部分存在差异,但差异轻微或属于众所周知的常见方式,则一般判定两件外观设计相似。
什么是版权侵权?
版权是作者在其作品的保护期限内(原则上从作品创作之时起至作者去世后 70 年止)对其作品实施复制、翻译、改编和公开传播等法定行为的权利。 因此,未经作者授权对作品进行任何复制、翻译或改编,原则上都是对版权的侵犯。 即使该作品不是作品的全部,而只是部分内容,也是如此。
判断作品是否属于侵犯版权的盗版作品盗版 “主要指侵犯版权作品的 “复制权 “或 “公开传播权”。 换言之,未经作者许可,复制、转让、出售版权作品或将其上传到互联网的行为(此外,如果作品是在国外创作的,则可能是对未经授权作品的侵权翻译)。 互联网上的盗版。
什么是违反《不正当竞争法》的行为?
从知识产权的角度来看,包括使用知名产品标签对产品或企业实体进行虚假宣传、未经授权使用他人知名标签以及销售模仿他人产品形式的产品死板复制品。
除上述行为外,还包括未经授权获取、使用或披露商业秘密的行为;提供规避技术限制措施的设备或服务的行为;未经授权获取或使用与他人商品或其他标识相同或相似的域名以欺骗他人的行为;误认商品产地、质量或服务的行为;诋毁名誉的行为;以及销售模仿他人商品形式的无效复制品的行为。 巴黎公约联盟国家或世贸组织成员国的商标权利人在未经授权使用商标的行为也违反了《反不正当竞争法》。